Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1130 ГК РФ. Отмена и изменение завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Составитель завещания может в любой момент внести в него коррективы, при этом изменения касаются как всего текста, так и его части. По сути, внесение изменений выглядит как составление нового документа. Стоит отметить, что наличие в завещании ошибок грамматического или пунктуационного характера, не отражается на его действительности.
Причины отмена завещания
Инициатором отмены волеизъявления может быть:
- Наследодатель (в течение жизни бессчетное количество раз).
- Наследник (после открытия наследства).
Причины отмены распоряжения, если документ изменяется наследодателем
№ п/п | Причина отмены | Комментарий |
---|---|---|
1 | Преждевременная смерть претендента | Так как наследник не сможет получить имущество наследодателя, собственник может изменить документ. Например, если в распоряжении не указан поднаследник. Наследодатель должен повторно обратиться к нотариусу и составить новый документ на имя другого человека. |
2 | Испорченные отношения с наследником | Наследодатель вправе самостоятельно определять получателя. Если потенциальный правопреемник потерял доверие собственника, то он может в любой момент быть вычеркнутым из документа. |
3 | Решение об изменении долей или состава имущества | Например, наследодатель захотел увеличить часть наследства одного родственника и уменьшить долю другого претендента. Или перераспределить активы между ними, чтобы впоследствии не было споров. Одному родственнику может быть завещана жилая недвижимость, а другому дача и автомобиль. |
4 | Возложение определенного обязательства на выгодополучателя | Например, наследодатель хочет лишить имущества одного из родственников из-за злоупотребления спиртным. Однако передача собственности другому претенденту может привести к тому, что устраненный наследник останется на улице. Чтобы избежать подобных последствий наследодатель может обязать выгодополучателя предоставить отказополучателю право пользования жилым помещениям в унаследованной недвижимости. |
Замена старого завещания на новое: нюансы
При принятии решения, как отменить завещание на наследство, необходимо учитывать следующие нюансы:
- новым завещанием можно отменить/изменить и завещательное распоряжение на средства в банке (п. 23 постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9, далее — постановление № 9);
- завещательным распоряжением может быть отменено/изменено завещание в части, касающейся денежных средств в банке, где подано распоряжение (п. 23 постановления № 9);
- новое завещание может быть признано недействительным, и тогда будет применяться предыдущий документ (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).
В каких случаях отменяют завещание
Чаще всего распоряжение о распределении имущества после смерти завещателя отменяют в связи с изменением личного отношения к наследникам, или открываются факты, в соответствии с которыми наследование по закону оказывается более приемлемым, чем по завещанию. Иногда бывает и так, что завещание составляется под воздействием сильных эмоций. И когда завещатель успокаивается, он понимает, что «наломал дров» и потому хочет все исправить.
Человек, который хочет дать распоряжение об отмене завещания, имеет полное право ни перед кем не отчитываться, почему он вдруг передумал. Это касается и вариантов изменения своей «последней воли». Но чтобы отмена или изменение завещательного документа возымели силу, следует соблюдать предусмотренный порядок.
Причины отмены или изменения наследственной сделки
Завещатель имеет право изменять свою волю в отношении распределения наследства неограниченное число раз. К причинам подобных манипуляций можно отнести:
- смерть одного из претендентов на наследство – в этом случае можно внести изменения относительно одной доли, оставив ее другому кандидату или перераспределив между оставшимися участниками;
- изменение отношений с претендентом на имущество – недостойное поведение правопреемника, или совершение поступка, подорвавшего доверие, могут стать поводом для лишения наследства;
- изменение состава имущества – одна из наиболее распространенных причин, связанных как с расширением имущественной части, так и потерями;
- решение возложить обязанности имущественного характера в пользу одного из наследников – лишив одного из правопреемников доли недвижимости, может возложить на другого обязательство предоставить отказнику право пользования этой недвижимостью;
- перераспределение долей между наследниками – помимо изменения состава завещания, это может быть вызвано расширением круга претендентов, например, в семье родился ребенок, и наследодатель желает оставить и ему наследство.
Но кроме таких распространенных причин следует отметить, что наследодатель вправе изменить документ по собственным соображениям и мотивам, которые не поддаются объяснению. Например, перед смертью завещатель захотел выполнить жест доброй воли и передать часть денег на благотворительность. Подобные действия не ограничены законодательством.
Завещание без прав изменения
Составить завещание без возможности его корректировки нельзя. Такой формы документа законодательно не существует. В любом случае гражданин вправе скорректировать свою волю в любое время.
Если у вас возникнут трудности с составлением завещания или с оформлением наследства, обращайтесь к юристу за консультацией. Получить правовую помощь можно бесплатно на нашем сайте. Опишите свою ситуацию в специальном поле, и наш эксперт проконсультирует вас.
Таким образом, можно сделать вывод, что воля гражданина, касающаяся его имущества, охраняется законодательно даже после его смерти. Волеизъявление будет иметь законную силу даже, если завещаний несколько (когда они не противоречат друг другу). При жизни завещатель вправе изменить или отменить документ, когда посчитает нужным. При этом он не обязан с кем-либо согласовывать свои действия.
Другой комментарий к статье 1130 ГК РФ
1. Отмена завещания означает полное прекращение действия ранее составленного завещания. Изменение завещания характеризуется прекращением или изменением лишь отдельных распоряжений предыдущего завещания.
Необходимость отмены или изменения завещания может возникнуть по различным причинам, зачастую известным только самому завещателю. Факт отмены или изменения завещания может лишить лицо, осведомленное о включении его в состав наследников, возможности получения по наследству имущества или его части. Как правило, такие лица являются родственниками наследодателя, которые самонадеянно рассчитывают на безусловное получение наследства, но завещатель этого не желает. К примеру, завещатель в новом завещании может указать другого наследника, уменьшить долю кого-либо в наследуемом имуществе и т.п.
Гражданский кодекс, развивая принцип свободы завещания, в п. 1 ст. 1130 предусматривает возможность в любое время отменить или изменить его. При этом завещатель свободен от необходимости указывать причину отмены или изменения завещания, а также спрашивать согласия об этом кого-либо, в том числе наследников, указанных в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе отменять или изменять завещание в неограниченном количестве. Являясь односторонней сделкой, завещание до момента наступления факта смерти завещателя не влечет возникновения каких-либо прав у лиц, названных в завещании в качестве наследников. Возможные претензии с их стороны на получение наследства юридически безразличны.
2. Отмена завещания осуществляется следующими способами: 1) составление нового завещания, отменяющего содержащиеся в прежнем завещании завещательные распоряжения; 2) составление последующего завещания без прямого распоряжения об отмене содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание как противоречащее последующему завещанию; 3) распоряжение об отмене завещания, совершенное в форме, установленной ГК для совершения завещания (ст. ст. 1124, 1125, 1127 ГК).
3. Изменение завещания осуществляется путем: 1) указания в новом завещании об отмене или изменении отдельных содержащихся в нем распоряжений; 2) составления последующего завещания без прямого распоряжения об отмене отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание в части, противоречащей последующему завещанию.
Невозможно изменить завещание путем внесения изменений в текст ранее составленного и нотариально удостоверенного завещания.
Последующее завещание, отменившее предыдущее завещание полностью или в части, может быть также отменено завещателем в установленном порядке. В таком случае отмененное предыдущее завещание не восстанавливается.
4. По-иному решается вопрос в случае признания последующего завещания недействительным. Согласно общему правилу о последствиях недействительной сделки (ст. 167 ГК) недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Следовательно, завещание, признанное недействительным, не может отменить или изменить предыдущее завещание.
5. Пункт 4 коммент. ст. выделяет самостоятельный способ отмены завещания — распоряжение о его отмене. Такое распоряжение не является завещанием, так как ограничивается единственным указанием о прекращении действия завещания и не содержит каких-либо личных распоряжений в отношении имущества на случай смерти.
Распоряжение об отмене завещания относится к разновидности односторонних сделок, которое совершается в той же форме, что и завещание. Оно составляется и нотариально удостоверяется в двух экземплярах, один из которых после нотариального удостоверения вручается лицу, отменившему завещание, второй экземпляр распоряжения хранится у нотариуса.
Если отменяемое завещание удостоверено другим нотариусом, то информация о его отмене направляется завещателем или по его письменной просьбе нотариусом другому нотариусу либо должностному лицу, удостоверившему отмененное завещание (п. 21 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации).
Завещатель вправе составить несколько завещаний. Для определения круга наследников и состава наследуемого ими имущества необходимо обратиться к толкованию завещания с учетом ст. ст. 1130 и 1132 ГК. Если в завещаниях содержатся распоряжения о различном имуществе или отдельные завещательные распоряжения предыдущего завещания изменены более поздним завещанием, наследование осуществляется на основании нескольких завещаний. На основании последнего по времени завещания наследование осуществляется, если в нем содержится прямое указание об отмене предыдущего завещания или если предыдущее завещание полностью противоречит последующему завещанию (п. 31 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания).
В случае признания распоряжения об отмене завещания недействительным наступают те же правовые последствия, что и при признании недействительным последующего завещания.
6. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить или изменить завещание или распоряжение, составленное в нормальной обстановке. В то же время завещатель вправе отменить или изменить завещание, совершенное в условиях самих чрезвычайных обстоятельств. Так, военнослужащий, находящийся в условиях вооруженного конфликта, вправе отменить предыдущее завещание, составленное в период действия этого конфликта.
7. Пункт 6 ст. 1130 определяет пределы применения завещательного распоряжения в банке к отмене или изменению предыдущих завещательных распоряжений. Оно может быть применено только к завещательным распоряжениям правами на денежные средства в соответствующем банке. Завещательное распоряжение в банке не может отменить или изменить другие виды завещательных распоряжений или соответствующих распоряжений, совершенных в другом банке.
В то же время завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть изменено или прекращено обычным завещанием. В частности, последующее нотариально удостоверенное завещание, содержащее распоряжение относительно всего имущества завещателя или любых денежных вкладов, применяется к ранее составленным в банках завещательным распоряжениям, отменяя их без специального указания на это в завещании (п. 1 ст. 1128, п. 2 ст. 1130 ГК). Исключение составляют распоряжения о выдаче вклада в случае смерти, сделанные вкладчиками в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР до введения в действие части третьей ГК (п. 25 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания).
Причины отзыва или отмены завещания
Завещание может быть отозвано, изменено и отменено (ст. 1130 ГК). Инициатором такой процедуры может быть завещатель (неограниченное законом количество раз) и наследник (только после смерти наследодателя и только через суд). Поэтому и причины разные.
Отмена и изменение завещания по желанию завещателя может произойти из-за:
- пришедшей в голову любой бредовой идеи (например, в пользу фонда, продающего землю на Марсе);
- смерти указанного в завещании родственника или третьего лица, не желая, чтобы его имущество по трансмиссии перешло к наследникам усопшего;
- решения изменить список указанных наследников: кого-то добавить, кого-то убрать;
- появление нового или продажа или гибель указанного в завещании имущества;
- изменения доли наследников;
- появление нового наследника;
- возложения на наследника определенных обязательств. Например, сын алкоголик не упомянут в завещании. После вступления завещания в силу он окажется на улице в прямом смысле слова. Поэтому завещатель имеет право сделать дополнение к ранее заверенной воле и дописать, что один из наследников (указывается конкретное лицо) обязан предоставить жилье сыну-алкоголику;
- возникновения конфликта с наследником и т.д.
В жизни причин может быть огромное количество. Мы привели только самые типичные.
У наследника наоборот, отмена завещания и признание его недействительным возможна при наличии ограниченного числа причин. Среди них:
- при составлении завещания наследодатель не понимал сути происходящего и последствий собственных действий (имел психическое расстройство, находился в стрессовом состоянии, алкогольном опьянении, под воздействием психотропных и наркотических веществ, воздействием наркоза и т.д.);
- моральное и физическое давление на наследодателя;
- нарушено законодательство России (составленный документ не соответствует закону);
- завещание заверено лицом, не имеющим для такой процедуры полномочий;
- на документе подпись третьего лица или подделанная (в этом случае проводится экспертиза);
- в завещании проигнорированы (не указаны лица), имеющие право на обязательную долю;
- в документе обнаружены смысловые ошибки (например, в списке распределяемого имущества указана супружеская часть).
Возможные причины и жизненные ситуации
Жизнь человека многогранна, и поэтому в ходе нее происходит масса событий, которые влияют на принятые ранее им решения. Законодательство предусмотрело и этот нюанс.
Завещатель имеет право переписать завещание относительно распределения своего имущества между правопреемниками, ввиду возникших субъективных и объективных причин.
К наиболее часто встречающимся основаниям, которые побуждают человека идти на подобные шаги, относятся:
- желание изменить перечень наследников, включить или исключить кого-либо;
- есть необходимость пересмотра долей, перераспределить их между указанными или третьими лицами;
- требуется включение дополнительных условий в текст;
- значительно ухудшилось финансовое положение и здоровье наследодателя;
- имеют место острые и непримиримые конфликты с правопреемниками.
Указывать где-либо письменно или устно причины побудившие человека пойти на изменение своей воли не требуется. Хотя люди часто сами рассказывают о том, что вынудило идти на такой шаг.
Способы изменения завещания
Процесс всегда составляю две стороны, если необходимо составить, либо наоборот аннулировать завещание, данная задача выполнима несколькими способами. Данный подход немного противоречит российскому законодательству, приемлющее больше единственный способ рассмотрения многих ситуаций, чтобы суду впоследствии, станет немного проще разобраться.
Однако процесс изменения завещания, собственно все, что относится к завещательным моментам, включает несколько трактовок, возможностей, послаблений. Поэтому существуют разные способы изменения, отмены, основными являются два.
- Написание нового. Данное правило подойдет, если изменилось мнение относительно распределения определенного имущества. Соответственно документы должны касаться одинаковых активов, изменяются только лица, получающим активы впоследствии, изменяются, возможно, доли. Данным образом предыдущая воля аннулируется, потому как именно последняя редакция является единственно верной.
- Заявление отмены. Вообще данный вариант является более предпочтительным. Если планируется отменять документ документом, нужно соблюдать определенную правовую осторожность, ведь если совершить ошибку, можно поставить под угрозу процесс полностью. Однако отмена позволяет аннулировать предыдущий документ, заменив его потом новым. То есть, по сути, отмена завещания другим завещанием.
Соответственно, нотариус может предложить своему клиенту два основных варианты развития событий, посоветовать наиболее удобный, ориентируясь на ситуации.
Завещание и отмена завещания
ГК РФ предусматривает, что завещание — это особый наказ лица, который содержит в себе указание на то, кто унаследует имущество после смерти собственника. Этим документом наследодатель может изменить порядок наследования, прописанный в законе и по своему усмотрению назначить наследником того, кого посчитает нужным.
Чтобы завещание впоследствии не было признано судом недействительным, оно должно быть составлено по правилам, прописанным в законодательстве.
Форма документа допускается только письменная. Для составления завещания наследодатель должен посетить любого нотариуса, который поможет сформулировать текст документа и удостоверить его подпись. Как правило, на стенде, при входе в кабинет нотариуса имеется образец завещания, с которым потенциальный завещатель может ознакомиться заранее.
Отмена завещания или его изменение также является неоспоримым и неограничивающим правом наследодателя.
Завещание без права изменения влечет его недействительность и юридически ничтожно, образец такого завещания найти невозможно.
ГК РФ в качестве причины, служащей основанием для отмены или изменения раннее составленного завещания, называет только личное желание собственника.
В каких случаях могут отменить родственники
Прибегнуть к процедуре могут близкие (родные) относящиеся к первой очереди наследников. Чтобы оспорить завещание необходимо, наличие оснований, которые поставили под сомнение действительность документа. Можно выделить специальные и общие причины.
К первой группе можно отнести:
- Составителей несколько.
- Печати, подписи и иные реквизиты подделаны.
- Воля была выражена через представителей.
- Было оказано давление на человека.
- Нет прав по заверению, возникшего правоотношения у должностного лица.
- Отсутствовали свидетели, в том случае, когда они должны быть.
Все эти факты могут служить основанием для оспаривания завещания. Не будет играть роль никакие оправдательные заявления иных лиц, так как процессуальный порядок должен быть соблюден.
Ко второй группе относятся:
- Нарушаются права обязательных наследников.
- Завещатель был недееспособен.
- Текст был написан под давлением третьих лиц и не отражал волю человека.
- Завещание сфабриковано (поддельное).
- Изложенное, противоречит нормам закона.
- Допущены неточные формулировки, ошибки в тексте, которые не отражают его смысл.
- Составлено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (одурманивания).
В ходе судебного разбирательства тщательно проводится сбор доказательств, инициируется почерковедческая и иные экспертизы, выслушиваются свидетели, в том числе нотариус. Решение суда может быть в будущем опротестовано в вышестоящей инстанции.
К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.
Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).
Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).
Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).
В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.
В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.
Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.
Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.
Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).
Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.
Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:
1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);
2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);
3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);
4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);
5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.
Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.
Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.
Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.
Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.
В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.
Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.
В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.
В соответствии со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, когда наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, когда таким наследником является наследник по завещанию.
В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все его наследственное имущество им завещано, если завещана была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам по закону.
Право умершего наследника на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками (по закону или по завещанию) на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Например. Петров Николай Григорьевич умер 1 января 2007 г., завещав все имущество племяннице Гурьяновой Анастасии Александровне. Гурьянова Анастасия Александровна умерла 20 мая 2007 г., не успев принять наследство по завещанию после дяди. У нее остались два сына – Гурьянов Евгений Петрович, Гурьянов Владимир Петрович. До истечения шестимесячного срока осталось менее трех месяцев, так как Гурьянова А.А. должна была принять наследство не позднее 01 июля 2007 г. До истечения указанного срока остался 41 день. Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками Гурьяновой А.А. по закону до 20 августа 2007 г. включительно (срок для принятия наследства удлиняется до трех месяцев).
Другой пример. Лазарев Дмитрий Гурьевич умер 1 января 2007 г. Его сын Лазарев Сергей Дмитриевич умер 20 марта 2007 г.
У него осталось два сына – Лазарев Андрей Сергеевич, Лазарев Владислав Сергеевич. Все имущество Сергей Дмитриевич завещал сыну Андрею. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно только наследник по завещанию, один из сыновей Лазарева Сергея Дмитриева Андрей, которому завещано все имущество, должен принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.
Третий пример. Федоров Константин Петрович умер 1 января 2007 г. Его сын Федоров Роман Константинович умер 20 марта 2007 г. У него осталось два сына – Федоров Артем Романович, Федоров Юрий Романович. Из принадлежащего ему имущества автомобиль Роман Константинович завещал сыну Юрию, квартиру не завещал никому. Квартиру будут наследовать оба сына по закону. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно оба сына Романа Константиновича как наследники по закону должны принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.
Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел подать заявление о принятии наследства или совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.
Если у лица, умершего первым, других наследников, кроме наследника, который принял наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав, не имелось, применяются следующие правила:
• наследственное имущество заводится после смерти второго умершего гражданина;
• шестимесячный срок, установленный для принятия наследства наследниками второго умершего гражданина, исчисляется с момента его смерти.
Особенность принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоит в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно:
• наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя;
• наследство, открывшееся после смерти самого наследника – второго наследодателя.
При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками умершего наследника подается по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), т. е. два самостоятельных заявления.
Пример. Гражданин Усманов Артур Рашидович умер 10 марта 2007 г. На момент смерти проживал один в городе Москве. Его сын Усманов Урал Артурович, постоянно проживавший в городе Казани, умер 4 апреля 2007 г., не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца, а также не приняв наследство фактически. У Усманова Урала Артуровича имелись жена и сын. Все наследники претендуют на наследство.
В данном случае право на принятие наследства после смерти его отца Усманова Артура Рашидовича в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам по закону – жене и сыну Усманова Урала Артуровича (в равных долях каждому).
Нотариус города Москвы должен завести одно наследственное дело – после смерти Усманова Артура Рашидовича. После смерти Усманова Урала Артуровича наследственное дело в Москве не заводится. Если у него имелось какое-либо имущество, принадлежавшее непосредственно ему, наследство на это имущество будет оформляться по месту его жительства – в городе Казани.
Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, оставшегося после самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо принять оба наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, других наследников.
Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.
Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства и при жизни не подал заявления в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ).
Форма завещания (оформление завещания)
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в отдельных случаях случаях, предусмотренных законом. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства этого гражданина.
По общему правилу в завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.
В чём разница между изменением и отменой
В связи с какими-либо личными обстоятельствами, изменениями отношений в семье и прочим, у наследодателя может возникнуть необходимость внести определённые изменения или же и вовсе отменить своё посмертное распоряжение относительно имущества. Он может поменять наследника, добавить ещё кого-либо, изменить распределение доли для каждого и т.д. Перед тем, как аннулировать или редактировать завещание, следует разобраться, в чём различия этих действий, поскольку здесь имеются некоторые нюансы.
Отмена завещания на квартиру, землю или прочую собственность означает, что документ теряет юридическую силу и после смерти наследодателя его собственность будет разделена между наследниками по закону, согласно установленной очерёдности. Можно отменить существующее завещание и составить новое. В этом случае юридическую силу будет иметь только последний экземпляр. Если после смерти наследодателя в судовом порядке произойдёт отмена завещания, в силу вступит тот вариант, который был составлен и отменён завещателем ранее.